Глава viii договор оптовой купли-продажи коммерческий договор

Глава viii договор оптовой купли-продажи коммерческий договор: Коммерческое право, Постовой Николай Васильевич, 2006 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Коммерческое право» для юридических, экономических вузов, вузов и факультетов государственного и муниципального управления на основе историко-правового материала ...

Глава viii договор оптовой купли-продажи коммерческий договор

§1 . Понятие, история и принципы договора оптовой купли-продажи

Договор оптовой купли-продажи является коммерческим договором. Учение о коммерческом договоре купли-продажи тесно связано с учением о торговом праве и его дуализме, а также с учением о договоре в частном праве. Данный вид договора формируется в условиях естественного права, а затем получает развитие в античный период, отнесенный историей к 4 столетию до нашей эры и 2 столетию нашей эры, когда началось становление частного римского права, а также в более поздний период, именуемый периодом дуализма частного права, то есть периодом выделения в системе частного права гражданского права (jus civile) и торгового (коммерческого) права (jus gentum), или так называемого народного права.

Договор купли-продажи в общем представлении впервые упоминается в Законе 12 таблиц (451-450 г. до н.э.), и уже дальнейшее его совершенствование, как торговой сделки, засвидетельствовано в Институциях Гая во 2 веке нашей эры.

Зарубежные ученые в области частного права относят зарождение торговой сделки, то есть коммерческого договора куплипродажи к эпохе разделения труда и появления специализации у людей, а также развития торговли. Еще в те далекие времена, с появлением частной собственности, возникает и получает большое распространение договор, направленный на обращение вещей, на переход из одного хозяйства в другое. Такой договор вошел в употребление еще до того, как появились деньги, и

представлял собой непосредственный обмен вещи на вещь, то есть мену (permutatio). Это соответствовало общим экономическим условиям общества, переходившего от натурального хозяйства к меновому. Каждый от надобностей момента и от характера вещей, обменивал ненужное на то, что требуется: часто бывает так, что предмет, который для одного является лишним, другому не хватает.

Прослеживается историческая преемственность непосредственного обмена товаров, как первичной формы меновых сделок, и пришедшего ей на смену немедленного обмена товара на наличные деньги. Развитие торговли привело к договору, когда немедленной передачи товаров, с одной стороны, оплаты с другой, могло и не быть, то есть пришли к договору, по которому стороны принимают на себя взаимные обязательства: одна передать товар, другая уплатить за него цену. Павел юрист

3 в.н.э., приводит споры сабиньянцев и прокульянцев по вопросу о том, можно ли назвать продажей договор, в котором одна сторона обязуется отдать другой стороне какую-нибудь вещь не за деньги, а за другую вещь (например, если я даю верхнее платье, тогу, а взамен получаю исподнюю одежду, тунику)1. Он не говорит однозначно, что такого рода договор может быть не признан куплей-продажей, а называет вопрос спорным или представляет известные сомнения.

Юристы сабиньянской школы (сам Сабин и Кассий) считали указанную сделку куплей-продажей. Если лицо продает земельный участок и получает в качестве покупной цены за него раба, то следует понимать отношение так, что продан участок, за который в качестве покупной цены передан раб. Юристы прокульянской школы (Прокул, Нерва) уже выделяли такой договор из куплипродажи в особый договор мены. Если по договору вещь обменивается не на деньги, а на другую вещь, то это не соответствует смыслу купли-продажи. Мнение, что купля-продажа предполагает передачу вещи не за какую-либо другую вещь, а за деньги получила большое развитие. Тем самым, восторжествовала точка зрения, согласно которой обмен вещи не на деньги, а на другую вещь, не соответствует смыслу купли-продажи.

Купля-продажа есть договор, посредством которого одна сторона продавец (venditor) обязуется предоставить другой стороне покупателю (emptor) вещь, товар (тегх), а другая сторона поку 

1 Дигесты, книга 18, титул 1.

патель обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену (pretium). Имеются и другие точки зрения относительно появления понятия «сделка».

А. Тынель полагает, что это произошло вследствие того, что стало возможно производство продукции не для личного (родового или семейного) потребления, а для реализации, в результате чего появилось понятие сделки и возник гражданский оборот1. Возникновение торговой сделки связано с зарождением торговых отношений, которые изначально формировались на территории Древнего Рима. Произошло это в Риме в связи с появившейся необходимостью регулирования деятельности иностранных купцов.

Иностранные торговцы, для того чтобы осуществить свою деятельность на территории Рима, должны были прибегать к «покровительству» римских граждан, то есть с точки зрения права иностранный купец заключал договор с римским гражданином, а римский гражданин от своего имени вступал в торговые отношения с иными римскими гражданами2.

В целях урегулирования данных торговых отношений, естественно, необходим был новый инструмент их опосредования, в качестве которого выступает торговая сделка с участием иностранных граждан. Споры по таким сделкам разрешались специально созданными судами на основании особого судопроизводства, установленного системой преторского права. Для контроля над торговлей с участием иностранных граждан в средине 3 века до н.э. в Риме была введена новая административная должность претора перегринов (Pretor peregrinus). В обязанности преторов входило рассмотрение споров по торговым делам.

В результате со временем образовали новую правовую систему, которая была названа впоследствии (jus gentum) торговым правом, сформировавшимся на основе торговых сделок и порядке осуществления торговли.

Договор купли-продажи, то есть торговая сделка, таким образом, стала явлением национального права, так как история его происхождения глубоко уходит своими корнями в эпоху Древнего Рима. Доказательством тому является не только естественное, обычное право, но и писаное, субъективное право, источниками которого принято считать ранее упомянутые Законы 12 таблиц и Институции Гая.

1 Курс международного торгового права. Минск, 2000. С. 9-10.

2 Покровский И.А. История Римского права. СПб, 1913. С. 101-103.

Согласно этим важнейшим историческим памятникам римского права договору были присущи такие неотъемлемые элементы как участники, предмет договора, права и обязанности сторон, форма совершения, виды договора. Если, например, Закон 12 Таблиц дает нам лишь общие представления о договоре, то Институции Гая в книге 3 уже более детально раскрывают сущность, содержание и обязательства вытекающие из договоров. Так, ст. 88 книги 3 устанавливала, что обязательство вытекает из договора.

Кроме того, приводятся виды обязательств происходящих из договора: передача вещи; произнесение торжественных слов; простое соглашение. Это нечто иное как характерные признаки договора купли-продажи. Институции Гая в числе видов договора называют конкретно договор купли-продажи, а также задаток, который использовался как способ доказательства заключения договора купли-продажи. К характерным чертам можно отнести требования, предъявляемые к договорам купли-продажи. Институции Гая предусматривали письменную и устную формы договора. Письменная совершалась на восковых дощечках в присутствии свидетелей. Письменной считалась также форма, когда обязательство заносилось в приходно-расходную книгу. Такое правило было закреплено в ст. 128 Институции Гая. Согласно Институциям Гая обязательным условием договора купли-продажи была цена. Характерные признаки договора позволили сформулировать уже в древний период теоретико-правовую конструкцию определения понятия договора, на основе которой были разработаны конструкции различных договоров, в том числе и договора купли-продажи.

Следовательно, уже в классическом римском праве различали

«соглашение» (conventio) как согласованное волеизъявление сторон и «договор» (contractus) основа возникающих между ними обязательственных отношений.

Под договором в системе частного права принято понимать соглашение двух или нескольких сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Это определение, зародившееся на основе общей характеристики договора в Римском праве, получило широкое распространение во всем мире. В каждом случае договор предполагает существование определенных субъектов, обладающих способностью изъявить волю, которая способна создать, изменить или прекратить обязательственные отношения.

Понятие торгового или коммерческого права известно лишь законодательству стран с дуалистической системой частного права. Праву стран с единой системой гражданского права (например, в Англии, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и некоторых других

странах) это понятие неизвестно. Прежде всего это связано с тем, что торговое право здесь не выделено из гражданского . Но это не означает, что в нем отсутствуют отдельные нормы, предусматривающие специальные правила об организации деятельности лиц, ведущих производственные операции в виде промысла, и определения особых прав и обязанностей сторон в сделках, заключаемых этими участниками оборота.

В отечественной и зарубежной литературе различных исторических периодов в договор купли-продажи вкладывается фактически одна и та же сущность, но подчас с различным содержанием. Например, Г.Ф. Шершеневич утверждал, что «купля-продажа есть договор, в силу которого одна сторона обязывается передать другой вещь в собственность, а другая сторона уплатить за то известную сумму денег»2. Данная дефиниция была сформулирована Г.Ф. Шершеневичем в 1913 году, в тот период, когда законодательство России относило куплю-продажу не к договорам, а лишь к способам приобретения права собственности. В свою очередь практика данного периода признавала куплю-продажу односторонним договором, в котором есть только обязательство покупателя уплатить деньги за переданную вещь3.

Таким образом, прослеживается явное противоречие в характеристике договора купли-продажи в теории, в законе и на практике. В последствии теоретические разработки объединенные с международным и национальным опытом стали основой для совершенствования норм законодательства о договоре купли-продажи, его признаках и универсальных условиях.

В национальном и международном законодательстве уделяется особое внимание договору купли-продажи на протяжении ряда столетий. Государства предметно занимаются унификацией норм, действующих в системе международной торговли, приводят национальное законодательство в соответствие с международным в целях интеграции в области торговых операций. Договор купли-продажи определяется как разновидность сделки, как соглашение двух участников. В силу договора купли-продажи продавец обязуется передать покупателю в собственность вещь, а покупатель заплатить за нее продавцу определенную сумму.

1 Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. ДМ. Генкина. М.,

1949. С. 27-34.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 196.

3 Там же.

Такое определение понятия договора купли-продажи используется фактически во всех национальных системах и в международном торговом праве. Его сущность состоит в передаче вещи из собственности одного в собственность другого лица за определенную денежную сумму.

В России в дореволюционном гражданском законодательстве договором купли-продажи (или, как предусматривалось действовавшим законодательством, «продажи и купли») являлись сделки по продаже движимого имущества. Что же касается недвижимого имущества, то купля-продажа была отнесена законом не к договорам, а к способам приобретения прав на имущество; купчая крепость рассматривалась в качестве акта перенесения права собственности на недвижимость.

Например, как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «Победоносцев, основываясь на словах Сперанского, считавшего купчую за traditio symbolica, утверждал, что у нас купля-продажа - не договор, а действие, которым одна сторона передает другой вещь за определенную цену. Поводом к такому заключению служит то обстоятельство, что купля-продажа отнесена у нас не к договорам, а к способам приобретения прав на имущество»1.

В проекте Гражданского Уложения нормы о продаже были помещены в разд. II «Обязательства по договорам», из-за того, что «продажа есть договор двусторонний» и «входит непосредственно в область договорных отношений»2. Договор продажи это договор, по которому продавец передает или обязуется передать движимое или недвижимое имущество в собственность покупателя («покупщика») за условленную денежную сумму (правила о продаже подлежали применению также к возмездной уступке прав).

Прежде всего по следам Германского Уложения пошла русская комиссия, вырабатывающая проект нашего гражданского кодекса. Перечисляя в объяснениях к книге 5 проекта об обязательствах те основные начала, которыми она руководилась, комиссия отметила:

«Закон прежде всего должен быть справедливым, отражая равноправность сторон в обязательственных отношениях». Далее указано, что «Договор может быть также оспорен и в тех случаях, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащей ему властью или оказы 

1 Курс международного торгового права. Минск, 2000. С. 215.

2 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Т. 2. СПб., 1902. С.95.

ваемым ему доверием, либо пользуясь нуждою или несчастьем другого, заключит с ним чрезмерно невыгодный для него договор»1.

В советской и постсоветской юридической литературе приведенное многопонятийное представление о договоре весьма последовательно развито в работах ряда авторов. Отношения, складывавшиеся между «социалистическими» организациями в связи с реализацией производимых ими продукции и товаров, регулировались договорами поставки, контрактации, энергоснабжения, которые имели плановую основу и являлись самостоятельными договорами.

Проведение экономических реформ, главный смысл которых заключался в отказе от неэффективной административно-командной системы управления экономикой, выявило насущную потребность в обновлении законодательства о купле-продаже.

Следует заметить, что определение, разработанное Г.Ф. Шершеневичем относительно договора и договора купли-продажи, в частности, стало образцом для разработки законодательного понятия в международном и национальном праве, в том числе и в современном Гражданском кодексе Российской Федерации. В общем договор определяется в ст. 420 ГК РФ как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Что же касается договора купли-продажи, то понятие его, со всеми характерными признаками закреплено в п. 1 ст. 454 ГК РФ. Названная статья устанавливает, что «по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Если проанализировать последовательно определения понятий договора вообще и договора купли-продажи, то можно сделать следующий вывод, что договор рассматривается как соглашение участников, волеизъявление которых совпадает. Они добровольно совершают сделку. Кроме того участники осуществляют определенные действия, результатом которых являются установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. По сути своей договор является сделкой, юридическим фактом, порождающим обязательственные правоотношения.

Следовательно, договор купли-продажи можно рассматривать как двухстороннюю торговую сделку. Как средство регулирования

1 Гражданское Уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения / Под ред. ИМ . Тютрюмова. Том 2. СПб., 1910. С. 303-304.

взаимоотношений его участников, как юридическую программу действий по достижению определенного экономического результата.

В юридической литературе на этот счет имеются другие точки зрения. Например, М.М. Брагинский считает, что недостаточно назвать договор двух — или многосторонней сделкой, так как он не только устанавливает права и обязанности, но и предусматривает совершение субъектами предметных действий, содержание которых закрепляется в соглашении1. «Договор соглашение, обычно письменное, о взаимных обязательствах»2

Следует заметить, что сделка ведь тоже определяется как действие, направленное на установление, изменение, либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Значит общее определение сделки и договора совпадают и с точки зрения теоретической и с точки зрения законодательной.

Далее М.М. Брагинский, обосновывая свою позицию, утверждает, что функции договора значительно шире чем сделки, так как договор определяет, что конкретно должно быть сделано и какие юридические требования предъявляются сторонами к совершению действий3. Но ведь сделка располагает точно такими же возможностями.

В научной литературе сделка определяется как двусторонний договор о выполнении чего-нибудь и правомерное основание (действие), направленное на установление, изменение, или прекращение прав или обязанностей. Е.А. Суханов считает, что «договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически обязательной программы их совместных действий по достижению определенного экономического (имущественного) результата»4 .

P.O. Халфина полагала, что договор не является ни взаимной сделкой, ни соглашением сторон, а всего лишь согласованная воля двух или нескольких лиц, наделенных взаимными правами и обязанностями5. Следует заметить, что такой подход в большей мере характерен

1 Брагинский М.М., Витрянский В.В. Договорное право. М., 1998. С. 11 .

г СИ. Ожегов. Словарь русского языка. М., Русский язык. 1998.

3 Брагинский М.М., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 12.

4 Гражданское право: Учебник/Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1999. Т. 2. С. 151.

5Халфина P.O. Значение и сущность договора в сов.социал. гражданском праве. М., Изд. АН СССР. 1952. С. 50.

для определения содержания и сущности гражданского правоотношения, но никак не договора, который порождает правоотношение.

Если рассматривать соотношение сделки и правоотношения то следует, определить, что является первичным сделка или правоотношение. Сделка зарождается в условиях естественного права, когда писаное право еще не сформировалось. Изначально люди вступают в торговые отношения, не урегулированные нормами права, так как последние еще не созданы. Тем не менее, действия людей уже обретают целенаправленный характер передачу вещи одним лицом другому. Таким образом, можно сделать вывод, что сделка возникает в условиях естественного права, до появления писаного права.

Правоотношение представляет собой отношение, урегулированное нормой права. Следовательно, оно зарождается с появлением писаного права, в котором сформулированы правила поведения людей, то есть нормы. Нормы воздействуют на отношения и преобразуют их в правоотношения.

Поэтому сделка как явление, зародившееся в условиях естественного права, не может быть отождествлено с правоотношением. Торговая сделка это соглашение достигнутое между двумя субъектами по поводу купли-продажи, в результате совпадения их волеизъявления. Правоотношение это совокупность прав и обязанностей субъектов установленных, например, в том же договоре оптовой купли-продажи. О. С. Иоффе полагал, что договор является соглашением двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских правоотношений1.

Некоторое разнообразие определений договора наблюдается в законодательстве зарубежных государств. Реальная жизнь показывает, что договор (соп-trat, Vertrag, contract) является одним из главнейших оснований возникновения обязательств2. Под договором в праве стран континентальной Европы понимается соглашение, направленное на установление, прекращение или изменение прав и обязанностей (ст. 1101 ФГК; г. 305 ГГУ). В праве Англии в законодательстве отсутствует легальное определение договора как правовой категории. Все институты договорного права Англии развивались, в основном, судебной практикой. В настоящее время договором считается обещание (promise) или ряд обещаний, за нарушение которых право устанавливает санкцию, что свидетельствует о наличии у кре 

1 Иоффе ОС. Обязательственное право. М., Госюриздат. 1975. С.76.

2 Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Д.М. Генкина. М.,

1949. С. 27-34.

дитора права на иск. То есть в основе договора лежит добровольно данное обещание принять на себя юридическую обязанность.

Концепция договора, применяемая в Англии, используется и в США. Однако начиная с середины XX века в приведенное выше определение договора доктриной Англии, США привносится «соглашение» как обязательный элемент договора.

Так, Единообразный Торговый кодекс США устанавливает, что договором является «правовое обязательство в целом вытекающее из соглашения сторон». В свою очередь под соглашением в кодексе понимается «фактически совершенная сделка сторон, наличие которой вытекает из их заявлений или иных обязательств» (ст. 1-201) . Гражданский кодекс Нидерландов определяет договор как «многостороннюю сделку, в которой одна или несколько сторон принимают на себя обязательства по отношению одной или нескольких других сторон (ст. 213 Книги 6)» .

Таким образом, договор рассматривается как двухсторонняя или многосторонняя сделка не только в теоретическом плане, но и в законодательстве ряда государств. Однако составляющие этих определений не совпадают в полном объеме. В законодательстве России сделка определяется как действие, направленное на установление, изменение, либо прекращение гражданских правоотношений. В законодательстве США, Нидерландов, Франции не сказано, что это действие, которое направлено на что-то. Однако из содержания определений вытекает, что это действие, порождаемое участниками, заключающими соглашение для достижения определенного результата.

Как уже ранее отмечалось, договор купли-продажи является разновидностью договора частного права. В свою очередь договор частного права есть нечто иное как двухили многосторонняя сделка. Следовательно, коммерческий договор купли-продажи есть разновидность двухсторонней сделки частного права, а еще точнее это двухсторонняя сделка, опосредующая систему торговых отношений, торгового, коммерческого оборота.

Сделка это юридический факт, порождаемый действием юридических и физических лиц, которые производятся по их инициативе. Действия эти нацелены на создание определенной конструкции, то есть на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. В этой связи В.Ф. Яковлев считает, что «наделение субъектов права инициативой находит свое выражение в нормах объ 

1 Единообразный торговый кодекс США. С. 1 -201 .

2 Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3 / Огв. ред. Ф.Й.М. Фельдбрюгге. Лейден:

1996. С. 339. Ст. 213.

ективного права, которыми придается правообразующая сила таким действием субъектов гражданского права, как сделки» . Из этого следует вывод, что сделка это результат объективного, фактического права, или как его еще называют естественного права, порождаемого действиями юридических и физических лиц, которые в свою очередь являются юридическими фактами. При этом действия должны иметь конструктивное содержание и соответствовать закону.

Развитие теории договора привело ученых к многообразию определения его понятия.

Во-первых, договор определяется как сделка, то есть как соглашение между двумя или более лицами (участниками), направленный на установление, изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. Здесь сделка юридический факт, главное основание возникновения обязательственных правоотношений.

Во-вторых, договор рассматривается как правоотношение, возникшее в результате заключения договора, так как в нем реализуются субъективные права и обязанности сторон. На данные правоотношения распространяются общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК РФ).

В-третьих, договор определяется как документ, то есть форма соглашения (сделки), устанавливающей права и обязанности сторон . Например, во внешнеэкономическом обороте контракт.

Во многих случаях термин «договор» употребляется комплексно и как соглашение, и как документ, фиксирующий это соглашение, и как возникающее обязательство .

Следует обратить внимание на тот факт, что современное международное законодательство о договорах купли-продажи рассматривает этот договор как договор между коммерческими организациями различных государств. Так, Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 1980 г. устанавливает, что договор международной купли-продажи это договор между коммерческими предприятиями различных государств, согласно которому продавец обязуется передать товар (за некото 

1 Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Д.М. Генкина. М.,

1949. С. 27-34.

2 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений. Свердловск, 1972. С. 9.

3 Гражданское право. 1.2. Полутом 1. 2-е издание / Под ред. ЕЛ . Суханова. М., 2000. С. 151-152.

4 Комментарий к ГК РФ. М., 1995. С. 408.

рым исключением) в собственность покупателю, а покупатель принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

В некоторых странах изданы специальные законодательные акты по купле-продаже товаров, например в Англии закон о продаже товаров 1979 года. Подробно урегулированы эти отношения в Венской конвенции о купле-продаже 1988 года . Также важным источником регулирования отношений являются национальные торговые обычаи. Особая роль принадлежит обычаям, известным как «базисные условия поставки». В международной торговле наибольшее значение имеют 13 базисных условий поставки, охарактеризованных в изданном Международной торговой палатой (МТП) своде «ИНКОТЕРМС». Для толкования воли сторон, прямо не выраженной в тексте сделки, используются также торговые (или деловые) обыкновения.

Все эти определения имеют важное значение с точки зрения развития научной мысли. В свое время О.С. Иоффе на этот счет заметил, что для всестороннего ознакомления с сущностью договора он «должен быть изучен и как юридический факт, как правоотношение» Считаем, что договор — это двухили многосторонняя сделка, а договор оптовой купли-продажи - двухсторонняя торговая сделка. Данный вид сделки относится к системе коммерческих (торговых) сделок, которая была определена еще в дореволюционной литературе при определении области действия торгового права Г.Ф. Шершеневичем, который заметил, что «западные законодательства с целью определить область действия торгового права устанавливают систему торговых сделок . Некоторые кодексы точно перечисляют сделки, признаваемые торговыми, другие таких перечислений не имеют. При этом кодексы подразделяют торговые сделки на объективные и субъективные.

Объективно-торговыми считались те сделки, которым закон придавал торговый характер даже тогда, когда они совершаются единолично, лицами, вообще не занимающимися торговлей.

Субъективно-торговыми являлись сделки, которым закон придавал торговый характер только тогда, когда они совершаются лицами, занимающимися торговлей, как промыслом, то есть систематически, профессионально.

1 Венская конвенция СОН о договорах международной купли-продажи товаров. М. Юриздат. 1994.

2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., Госюриздат. 1975. С. 26-27. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 47.

Цель данного учебного пособия состоит в том, чтобы рассмотреть торговую сделку в условиях действующего законодательства как субъективную, то есть относительную, иногда сопоставляя ее со сделкой объективной.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что определение договора в частном праве имеет многообразный характер. То же самое можно отметить относительно оптового договора купли-продажи, понятие которого основывается на общем понятии договора в частном праве.

В нашем понятии договор оптовой купли-продажи как коммерческий договор это субъективная торговая сделка, выраженная в действиях юридических лиц, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей этих лиц в сфере торговой деятельности (торгового оборота). Г.А. Гаджиев полагает, что коммерческий договор с точки зрения его основного предназначения представляет собой способ автономного регулирования отношений между частными лицами, возникающих при перемещении товаров, услуг и финансовых средств.

Следует заметить в этой связи, что термин «способ» не соответствует понятию «сделка». Кроме того, отношения регулируются нормами права, но не договором, который представлен в виде способа регулирования отношений у Г.А. Гаджиева. Через термин «способ» определяется метод правового регулирования, но никак не договор. Хотя в определении этом имеется ценное упоминание о том, что отношения имеют определенный характер, они возникают при перемещении товаров, услуг и финансовых средств.

Это важно, так как объектом коммерческих отношений является товар, то есть вещи, перемещаемые от изготовителя к потребителю, которые выступают в качестве предмета торговых сделок1. Аналогичной точки зрения придерживаются авторы книги «Курс международного торгового права», полагая, что предметом торговых сделок и объектом торгового оборота является товар, который представляет собой предметы материального мира либо в их естественном, добываемом из природной среды виде (например, уголь, нефть и т.д.), либо в переработанном, подвергшемся влиянию человека состоянии.

1 Правовое положение коммерческой организации. М., Юстицинформ, 2001. С. 239.

Коммерческое право

Коммерческое право

Обсуждение Коммерческое право

Комментарии, рецензии и отзывы

Глава viii договор оптовой купли-продажи коммерческий договор: Коммерческое право, Постовой Николай Васильевич, 2006 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Коммерческое право» для юридических, экономических вузов, вузов и факультетов государственного и муниципального управления на основе историко-правового материала ...